Шерман Антимонопольный закон 1890 г. (26 Stat. 209, 15 USC §§ 1 –7 ) - это США антимонопольный закон, регулирующий конкуренцию между предприятиями, принятый Конгрессом под президентством Бенджамина Харрисона. Он назван в честь сенатора Джона Шермана, его главного автора.
Закон Шермана в целом запрещает 1) антиконкурентные соглашения и 2) одностороннее поведение, которое монополизирует или пытается монополизировать соответствующий рынок. Закон уполномочивает Министерство юстиции предъявлять иски к предписывать (то есть запрещать) поведение, нарушающее Закон, а также разрешает частным лицам, пострадавшим в результате поведения, нарушающего Закон. предъявить иски о тройном возмещении ущерба (т.е. возмещение убытков в три раза больше, чем им стоило нарушение). Со временем федеральные суды разработали свод законов в соответствии с Законом Шермана, объявляющий определенные виды антиконкурентного поведения как таковые незаконными, и подвергая другие типы поведения индивидуальному анализу на предмет того, ограничивает ли такое поведение необоснованное ограничение торговли.
Закон пытается предотвратить искусственное повышение цен путем ограничения торговли или предложения. «Невинная монополия», или монополия, достигнутая исключительно заслугой, является законной, но действия монополиста с целью искусственного сохранения этого статуса или гнусные сделки с целью создания монополии - нет. Целью Закона Шермана является не защита конкурентов от вреда со стороны законно успешных предприятий или предотвращение получения коммерческими предприятиями честной прибыли от потребителей, а, скорее, сохранение конкурентного рынка для защиты потребителей от злоупотреблений.
В деле Spectrum Sports, Inc. против McQuillan 506 US 447 (1993) Верховный суд заявил:
Цель [Sherm ан] Закон не предназначен для защиты бизнеса от работы рынка; это защита общества от краха рынка. Закон направлен не против поведения, которое является конкурентным, даже строго, но против поведения, которое несправедливо имеет тенденцию разрушать саму конкуренцию.
Согласно его авторам, он не был направлен на то, чтобы повлиять на рыночную прибыль, полученную честными средствами, путем извлечения выгоды из потребителей больше, чем у конкурентов. Сенатор Джордж Хоар из Массачусетса, другой автор Закона Шермана, сказал следующее:
... [человек], который просто благодаря своим превосходным умениям и интеллекту... получил весь бизнес, потому что никто не мог делать это так хорошо, как он, не был монополистом... (но был если) он был связан с чем-то вроде использования средств, которые не позволяли другим лицам участвовать в честной конкуренции ».
Дело Apex Hosiery Co. против Лидера 310 US 469, 310 US 492 -93 и п. 15:
Законодательная история Закона Шермана, а также его решения толкования этого Суда, показывают, что он не был направлен на наблюдение за межгосударственными перевозками или перемещением товаров и имущества. История законодательства и обширная литература, которая была создана в ходе принятия и в течение пятидесяти лет судебных разбирательств по Закону Шермана, дают нет намека на то, что это было его целью. Они не предполагают, что в целом законы штата или правоохранительные органы были недостаточными для предотвращения t местные препятствия или препятствия на пути к межгосударственному транспорту или представляли какие-либо проблемы, требующие вмешательства федеральных властей. В 1890 году, когда был принят Закон Шермана, существовало всего несколько федеральных законов, налагающих штрафы за создание препятствий или злоупотребление межгосударственным транспортом. С расширением торговли с тех пор были приняты многие другие меры, обеспечивающие безопасность перевозок в межгосударственной торговле по мере необходимости, в том числе законы, объявляющие заговоры с целью вмешательства или фактического вмешательства в межгосударственную торговлю посредством насилия или угроз насилия как уголовные преступления. Закон был принят в эпоху «трестов» и «комбинаций» предприятий и капитала, организованных и направленных на контроль над рынком путем подавления конкуренции в маркетинге товаров и услуг, монополистическая тенденция которых стала вопросом общественного интереса. Цель заключалась в предотвращении ограничений свободной конкуренции в деловых и коммерческих операциях, которые имели тенденцию ограничивать производство, повышать цены или иным образом контролировать рынок в ущерб покупателям или потребителям товаров и услуг, и все это стало рассматриваться как особая форма общественного вреда. По этой причине фраза «ограничение торговли», которая, как сейчас выяснится, имела хорошо понятное значение в общем праве, была сделана средством определения запрещенной деятельности. Добавление слов «или торговля между несколькими штатами» не было дополнительным видом ограничения, запрещаемым Законом Шермана, но было средством, используемым для соотнесения запрещенного ограничения торговли с торговлей между штатами в конституционных целях, Atlantic Cleaners Дайерс против Соединенных Штатов, 286 US 427, 286 US 434, так что Конгресс, используя свои коммерческие полномочия, мог подавить и наказать ограничения на конкурентную систему, которая включала или затрагивала межгосударственную торговлю. Поскольку многие формы ограничения коммерческой конкуренции распространялись на границы штатов и делали регулирование действиями штата трудным или невозможным, Конгресс принял Закон Шермана 21 Cong.Rec. 2456. Именно в этом смысле предотвращения ограничений коммерческой конкуренции Конгресс использовал «всю свою власть». Atlantic Cleaners Dyers против Соединенных Штатов, см. Выше, 286 US 435.
В Addyston Pipe and Steel Company против Соединенных Штатов, 85 F.2d 1, подтверждено, 175 US 175 США 211;
В Standard Oil Co. из Нью-Джерси против Соединенных Штатов, 221 США 1, 221 США 54 -58.
Закон Шермана разделен на три части. Раздел 1 очерчивает и запрещает конкретные средства антиконкурентного поведения, а Раздел 2 касается конечных результатов, которые по своей природе являются антиконкурентными. Таким образом, эти разделы дополняют друг друга, стремясь предотвратить нарушение бизнесом духа Закона, при этом технически оставаясь в рамках буквы закона. Раздел 3 просто распространяет положения Раздела 1 на территории США и округ Колумбия.
Раздел 1:
Раздел 2:
Антимонопольный закон Клейтона, принятый в 1914 году, запрещает определенные дополнительные действия, которые, как было обнаружено, выходят за рамки Антимонопольного закона Шермана. Например, Закон Клейтона добавил определенные практики в список недопустимых действий:
Закон Робинсона – Патмана 1936 года внес поправки в Закон Клейтона. Поправка запрещает определенную антиконкурентную практику, при которой производители применяют ценовую дискриминацию в отношении равноправных дистрибьюторов.
Федеральное правительство начало возбуждать дела в соответствии с Антимонопольным законом Шермана в 1890 году. Некоторые дела были успешными, а другие нет; на принятие решения по многим потребовалось несколько лет, включая апелляции.
Известные дела, возбужденные в соответствии с законом, включают:
Конгресс заявил о своих полномочиях принять закон Шермана через свои конституционные полномочия по регулированию межгосударственной торговли. Таким образом, федеральные суды обладают юрисдикцией применять Закон только к действиям, которые ограничивают или существенно влияют на торговлю между штатами или торговлю в округе Колумбия. Это требует, чтобы истец продемонстрировал, что поведение имело место в ходе торговли между штатами или оказало заметное влияние на некоторые действия, происходящие во время торговли между штатами.
Нарушение Раздела 1 состоит из трех элементов:
Нарушение монополизации Раздела 2 включает два элемента:
Раздел 2 также запрещает попытку монополизации, которая имеет следующие элементы:
Нарушения Закона Шермана подпадают под действие (свободно) на две категории:
Современная тенденция усложнила задачу истцам антимонопольного законодательства, поскольку суды вынуждены требовать от истцов увеличения бремени состязательных бумаг. В соответствии с более старым прецедентом Раздела 1 не было решено, сколько доказательств требуется для доказательства сговора. Например, заговор мог быть выведен на основе параллельного поведения и т. Д. То есть от истцов требовалось только доказать, что заговор возможен. Однако с 1970-х годов суды привлекали истцов к соблюдению более высоких стандартов, давая ответчикам антимонопольного законодательства возможность разрешать дела в их пользу до существенного открытия в соответствии с FRCP 12 (b) (6). То есть, чтобы отклонить ходатайство об отклонении, истцы по делу Bell Atlantic Corp. v. Twombly должны ссылаться на факты, соответствующие FRCP 8 (a), достаточные чтобы показать, что заговор правдоподобен (а не просто мыслим или возможен). Это защищает ответчиков от расходов на антимонопольные «рыболовные экспедиции»; однако это лишает истцов, возможно, их единственного инструмента для получения доказательств (открытия).
Во-вторых, суды использовали более сложные и принципиальные определения рынков. Определение рынка необходимо в случаях, когда истец может доказать, что сговор наносит вред, в случаях, когда существует правило обоснования. Истцу также необходимо установить рыночные отношения между заговорщиками, чтобы доказать, что их поведение находится в рамках правила per se.
В ранних делах истцам было проще продемонстрировать рыночные отношения или доминирование, адаптировав определение рынка, даже если оно игнорировало фундаментальные принципы экономики. В деле 384 U.S. 563 (1966) судья, Чарльз Вызански, составил рынок только компаний по охранной сигнализации с услугами в каждом штате, адаптировав любых местных конкурентов; ответчик стоял один на этом рынке, но если бы суд суммировал весь национальный рынок, у него была бы гораздо меньшая доля национального рынка услуг сигнализации, которую суд якобы использовал. Апелляционные суды подтвердили этот вывод; однако сегодня апелляционный суд, вероятно, сочтет это определение ошибочным. Современные суды используют более сложное определение рынка, которое не допускает манипулятивного определения.
Раздел 2 Закона запрещает монополию. В делах по разделу 2 суд, опять же по собственной инициативе, провел различие между принудительной и невинной монополией. Этот акт не предназначен для наказания предприятий, которые стали доминировать на своем рынке пассивно или по своим собственным заслугам, а только для тех, которые намеренно доминируют на рынке посредством неправомерных действий, которые обычно представляют собой заговорщические действия, запрещенные Разделом 1 Закона Шермана, или Раздел 3 Закона Клейтона.
Закон был направлен на регулирование бизнеса. Однако его применение не ограничилось коммерческой стороной бизнеса. Запрет картеля был также истолкован как сделавший незаконными многие действия профсоюзов. Это связано с тем, что профсоюзы также характеризовались как картели (картели рабочих). Это сохранялось до 1914 года, когда Закон Клейтона создал исключения для определенных профсоюзов.
Чтобы определить, был ли закон штата, ограничивающий конкуренцию, должен был быть отменен законом, суды будут проводить двухэтапный анализ, как установлено Верховным судом в деле Райс против Нормана Уильямса Ко. :
Алан Гринспен в своем эссе, озаглавленном «Антимонопольное законодательство», охарактеризовал Закон Шермана как подавляющий инновации и наносящий вред обществу. «Никто никогда не узнает, какие новые продукты, процессы, машины и рентабельные слияния не возникли из-за Закона Шермана еще до их рождения. Никто никогда не сможет подсчитать цену, которую все мы заплатили за это. Закон, способствующий менее эффективному использованию капитала, поддерживал наш уровень жизни на более низком уровне, чем это было бы возможно в противном случае ». Гринспен охарактеризовал природу антимонопольного законодательства следующим образом: «смесь экономической иррациональности и невежества».
Гринспен в то время был учеником и другом Айн Рэнд, и он впервые опубликовал антимонопольное законодательство в Ежемесячная публикация Рэнда The Objectivist Newsletter. Рэнд, назвавшая себя «радикальной сторонницей капитализма», выступала против антимонопольного законодательства не только по экономическим причинам, но и с моральной точки зрения как нарушение прав собственности, утверждая, что «смысл и цель» антимонопольного законодательства - это «наказание за способность к быть способностями, наказанием за успех и принесением продуктивного гения в жертву требованиям завистливой посредственности ».
В 1890 году Представитель Уильям Мейсон сказал "тресты удешевили продукты, снизили цены; но если цена на нефть, например, будет снижена до одного цента за баррель, это не исправит зло, причиненное жителям этой страны трестами, которые разрушили законную конкуренцию и выгнали честных людей из законного бизнеса ". Следовательно, если основной целью закона является защита потребителей, а потребители защищены более низкими ценами, этот акт может быть вредным, если он снижает эффект масштаба, механизм снижения цен, путем разрушения крупных предприятия. Мейсон поставил выживание малого бизнеса, интересы справедливости, на уровень, соответствующий чисто экономическому обоснованию потребителя
Экономист Томас ДиЛоренцо отмечает, что сенатор Шерман спонсировал 1890 Уильям МакКинли тариф всего через три месяца после принятия Закона Шермана и согласуется с The New York Times, которая писала 1 октября 1890 г.: «Этот так называемый антимонопольный закон был принят, чтобы обмануть людей и очистить способ вступления в силу закона Pro-Trust, касающийся тарифов ". Далее «Таймс» утверждала, что Шерман просто поддержал этот «обман» закона, «для того, чтобы партийные органы могли сказать…« Вот! Мы атаковали тресты. Республиканская партия - враг всех таких колец »».
Дилоренцо пишет: «Протекционисты не хотели, чтобы цены, уплачиваемые потребителями, падали. Но они также понимали, что для получения политической поддержки высоких тарифов им придется заверить общественность, что отрасли не будут объединяться для повышения цен до политически запретительные уровни. Поддержка как антимонопольного законодательства, так и повышения тарифов позволила бы поддерживать высокие цены, избегая при этом более очевидного обмана потребителей ».
Роберт Борк был хорошо известен своей откровенной критикой антимонопольного режима. Другой консервативный правовед и судья, Ричард Познер из Седьмого округа, не осуждает весь режим, но выражает озабоченность по поводу того, что его можно использовать для создания неэффективности, а не чтобы избежать неэффективности. Познер также считает, что наряду с рядом других, включая Борка, действительно неэффективные картели и принудительные монополии, являющиеся целью этого акта, будут исправлены рыночными силами, что сделает ненужными строгие санкции антимонопольного законодательства.
И наоборот, либеральный Верховный суд Судья Уильям О. Дуглас критиковал судебную систему за неравное толкование и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства: «С самого начала он [Закон Шермана] применялся судьи, враждебные его целям, дружественные к строителям империи, которые хотели ее выхолащить... распущенные трасты реинтегрировались в новые формы... Парадоксально, что Закон Шермана был действительно эффективен только в одном отношении, и именно тогда он был применительно к профсоюзам. Затем суды прочитали его с буквальностью, которой никогда не было в их других решениях ».
Согласно исследованию 2018 года, опубликованному в журнале Public Choice,« сенатор Джон Шерман из Огайо был мотивирован ввести антимонопольный закон в конце 1889 г., отчасти как способ отомстить своему политическому сопернику, генералу и бывшему губернатору Мичигана Расселу Алджеру, поскольку Шерман считал, что Алджер лично стоил ему выдвижения на пост президента на республиканском национальном съезде 1888 г.... Шерман смог отомстить мотив, объединив его с более широкими республиканскими целями сохранения высоких тарифов и противодействия трестам ".
Wikisource содержит оригинальный текст, связанный с этим статья: Антимонопольный закон Шермана |